d9e5a92d

Свобода завещания имеет границы.

2) если по правилам ст. 1157, 1158, 1161 ГК РФ ни один из наследников по завещанию не принял наследства либо каждый из них отказался от наследства по завещанию;
3) если по правилам ст. 1117 ГК РФ ни один из наследников по завещанию не имеет права приобрести наследство в силу недостойности;
4) если по правилам ст. 1131 ГК РФ завещание в целом признано
недействительной сделкой.
Наследование по завещанию может быть дополнено, изменено, иным образом сочетаться с наследованием по закону в следующих случаях:
1) когда по правилам ст. 1111, 1120 ГК РФ завещание составлено в отношении части наследственного имущества, указанной в виде доли в наследстве или отдельных конкретных вещей либо прав; к части имущества, не затронутой завещательными распоряжениями, применяется порядок наследования по закону;
2) когда по правилам ст. 1149 ГК РФ завещанием нарушены права необходимых наследников на обязательную долю в наследстве; в этом случае право на часть наследства, признаваемое за необходимыми наследниками, переходит к ним в порядке наследования по закону;
3) когда по правилам ст. 1131 ГК РФ завещание признано частично недействительным, например в случае распоряжения чужим имуществом наряду с распоряжением своим собственным;
4) когда по правилам ст. 1158 ГК РФ наследник по завещанию обладает правом выбора альтернативного основания наследования;
5) в иных случаях, предусмотренных законодательством России.
Поэтому иные обстоятельства, не предусмотренные законодательством, не
могут изменить установленные законодателем основания соотношения наследования по завещанию и наследования по закону.
Подводя итог сказанному, следует отметить, что одним из основных правил наследования по завещанию является положение о том, что оно не может быть заменено, ограничено, изменено или дополнено наследованием по закону иначе как по основаниям, предусмотренным законом РФ. В связи с этим не допускаются никакие соглашения между заинтересованными лицами в отношении основания наследования по завещанию.
Статьей 1119 ГК РФ предусматривается принцип свободы завещания. Эта свобода выражает такой выбор различного плана распоряжений по определению судьбы наследства, который не может быть описан в законе исчерпывающе по причине многообразия жизненных ситуаций и отношений, которые и оказывают своеобразное влияние на формирование воли завещателя.
По своему концептуальному значению свобода завещания является сестрой свободы договора (ст. 421, 422 ГК РФ), но принципиально отличается назначением, содержанием и волевой односторонностью.

Последняя придает свободе завещания еще более широкий характер как не связанной согласием договорных партнеров.
Однако и свобода завещания имеет границы. Это видно прежде всего из общих положений ст.

1 ГК РФ, предусматривающей основания ограничения гражданских прав, и ст. 10 ГК РФ, предусматривающей пределы осуществления гражданских прав, а также правил ст. 1149 ГК РФ об обязательной доле в наследстве.

Анализ норм ГК РФ позволяет определить, что свобода завещания подразумевает возможные, но не обязательные элементы завещания. К ним, в частности, можно отнести условия:
1) о предмете завещания;
2) о круге будущих наследников завещателя;
3) о содержании завещательных распоряжений;
4) о способах распределения наследства между потенциальными наследниками;
5) об иных условиях, не противоречащих законодательству России.
Вместе с тем перечисленные в ст. 1119 ГК РФ отдельные виды
завещательных распоряжений не исчерпывают свободы завещания, то есть их
перечень не является закрытым. Свобода завещания - это, по сути, право человека совершить завещание по своему усмотрению. Свобода завещания подразумевает возможность выбора: завещать либо не завещать имущество. Право выбора принадлежит исключительно воле гражданина-правообладателя.

Поскольку завещание совершается в установленном законодательством России порядке, обещание составить завещание в пользу того или иного лица не порождает никаких юридических последствий ни для давшего такое обещание, ни для лица, которому дано это обещание.
В случае если завещание уже совершено, гражданин не лишен возможности принять новое решение в отношении содержания завещательных распоряжений (самого завещания). В соответствии со ст.

1130 ГК РФ в любое время после составления завещания оно может быть изменено или отменено завещателем.
Завещательные распоряжения не подлежат оценке на предмет справедливости, целесообразности, мотивированности, оправданности и иных принципов обоснованности решений, принятых завещателем. Еще одной особенностью свободы завещания является то, что завещатель не обязан раскрывать ни причин назначения того или иного лица наследником, ни причин лишения наследства наследников по закону, ни причин изменения (отмены) завещания. Поэтому по смыслу ст. 1132 ГК РФ при толковании завещания должен быть установлен истинный смысл волеизъявления завещателя, а не его обоснованность.



В случае нарушения условий, обеспечивавших принцип свободы воли и волеизъявления завещателя (если, например, завещание было совершено, изменено или отменено под влиянием угроз, насилия), такой акт не признается завещанием и является в соответствии со ст. 1131 ГК РФ недействительным.
Прямо упомянутые в ГК РФ возможности совершения завещательных распоряжений, но выходящие за рамки видов распоряжений, предусмотренных ст. 1119-1122 ГК РФ, основаны на общих принципах свободы завещания в частности и гражданского права в целом.

На основании данных принципов могут устанавливаться гражданские права и возникать обязанности. Упомянутая выше возможность распространяется на такие виды завещательных распоряжений, как:
1) назначение душеприказчика, в обязанности которого входит исполнение завещаний (ст. 1134, 1135 ГК РФ);
2) завещательный отказ, устанавливающий обязанности наследников в пользу других лиц за счет наследства (ст. 1137, 1138, 1140 ГК РФ);
3) завещательное возложение, устанавливающее обязанности наследников общеполезного характера за счет наследства (ст. 1139, 1140 ГК РФ).
Особенность перечисленных выше видов завещательных распоряжений состоит в том, что они могут стать основанием возникновения новых прав и обязанностей, не входивших в состав наследства.
Вместе с тем возможность осуществлять гражданские права по своему усмотрению не может быть безгранична и допускается при соблюдении всех требований законодательства России. На практике завещания, отличающиеся по содержанию своих распоряжений от предусмотренных в ГК РФ, совершаются нечасто. Обычно завещания имеют стандартную форму, в которой определено, какое имущество завещано, кому оно завещано, как распределено между упомянутыми в нем наследниками.

Поэтому особого внимания заслуживают распоряжения, соответствие содержания которых требованиям законодательства России вызывает сомнения, ведь допускаются закрытые и чрезвычайные завещания, составляемые завещателями без юридической поддержки.
Свобода завещания, кроме всего прочего, предполагает возможность сделать предметом завещательных распоряжений любое имущество, которое окажется принадлежащим завещателю на момент открытия наследства. Право завещать любое имущество получило специальное закрепление в ст.

1120 ГК РФ.
Имущество - это все то, что охватывается правовой категорией наследства (ст. 1112 ГК РФ).

Обладающие теми или иными свойствами имущества объекты (вещи, права) также могут быть предметом завещания. Это положение относится в том числе и к имущественным правам, связанным с исключительными правами на продукты интеллектуальной деятельности завещателя.
Принадлежность имущества наследодателю определяется на момент открытия наследства, в связи с чем завещать можно как имущество, которое наличествует на момент совершения завещания, так и будущее имущество, которое завещатель приобретет после составления завещания и которое окажется ему принадлежащим после смерти.
Надобности доказывать принадлежность имущества завещателю при совершении завещания нет. Однако на день открытия наследства доказательства принадлежности становятся необходимыми.

Если, к примеру, после составления завещания завещанное имущество продано, подарено, иначе отчуждено и к моменту открытия наследства в его составе не окажется завещанного имущества, такое завещание в части распоряжения отчужденным имуществом должно быть признано недействительным.
В большинстве случаев завещанное имущество обозначается указанием на конкретные вещи либо права, подлежащие передаче назначенным наследникам. Кроме того, завещателем может быть совершено не одно, а два и более завещаний, не совпадающих по содержанию заключенных в них распоряжений (в одном завещании речь идет о судьбе квартиры, в другом - автомашины, в третьем - дачи и т.д.).

Все отдельные завещания относительно как наследства в целом, так и отдельных вещей и прав из состава наследства содержат завещательные распоряжения в отношении одной будущей наследственной массы.
Право завещать любое имущество (ст. 1112 ГК РФ) означает, что завещатель может сделать предметом завещательных распоряжений в том числе свои имущественные обязанности (долги), не исполненные (не погашенные) к моменту открытия наследства. Но завещательные распоряжения, касающиеся долгов наследодателя, имеют некоторые особенности.

Если подобные распоряжения совершены таким образом, что обременяют лишь одного или более наследников с одновременным освобождением от бремени долгов других наследников, такие завещательные распоряжения следует признавать недействительными. Недействительность подобных распоряжений сводится к тому, что они нарушают:
1) интересы кредиторов наследства, перед которыми все наследники как по завещанию, так и по закону несут солидарную ответственность (ст. 323 ГК РФ);
2) интересы наследников по завещанию, обремененных долгами, которые оказываются лишенными завещателем права регрессного требования к остальным наследникам (ст. 325 ГК РФ).
Анализ ст. 1121 ГК РФ позволяет определить, что законодательством России не устанавливается никаких ограничений в отношении выбора завещателем своих правопреемников ни по числу, ни по правовому статусу.

В частности, наследниками по завещанию могут стать граждане как входящие, так и не входящие в круг наследников по закону. Круг наследников по закону очерчен в ст. 1142-1149 ГК РФ.

Кроме того, завещатель при совершении завещательных распоряжений не связан ни очередностью призвания лиц к наследованию по закону, ни условиями наследования (по праву прямого непосредственного наследника или по праву представления).
Наследником по завещанию может стать также лицо, которое будет рождено после совершения завещания, но которое было зачато при жизни завещателя (nasciturus). Не имеет значения при совершении завещания, относится ли nasciturus к кругу наследников по закону.
Завещательное распоряжение может быть составлено и в пользу такого лица, которое, прежде чем было составлено завещание в его пользу, совершило те или иные действия, влекущие признание его недостойным наследником (ст. 1117 ГК РФ).

В этом случае завещательное распоряжение в его пользу является актом его личного прощения завещателем.
Назначая физических лиц наследниками, завещатель должен назвать их полным именем (ст. 19 ГК РФ), что позволит без проблем признать их право на наследство.

Что же касается nasciturus, то индивидуализация такого наследника заключается в следующем: вполне достаточным является указание полного имени матери будущего ребенка, ожидающей его рождения в момент совершения завещания.
Наследниками по завещанию могут быть назначены также государственновластные и другие публично-властные образования, являющиеся субъектами гражданского права (ст. 2, 124 ГК РФ):
1) Российская Федерация;
2) субъекты Российской Федерации;
3) муниципальные образования;
4) иностранные государства, признаваемые субъектами правоотношений при наследовании по завещанию.
Как и другие лица, которые могут быть признаны наследниками по завещанию на день открытия наследства, публично-властные образования могут стать наследниками, если они на момент открытия наследства являются реальными правовыми субъектами.
Принцип свободы завещания предполагает также право лишить наследства как одного, так и нескольких или всех наследников по закону.
Распоряжение завещателя, касающееся запрета на приобретение его имущества наследниками по закону, не нуждается в обосновании или объяснении, представляемом наследникам (иным заинтересованным лицам).
Если завещание содержит назначение определенного лица наследником всего или части наследства, это означает устранение всех других лиц, входящих в круг наследников по закону, от наследования завещанного имущества. Умолчание о других наследниках по закону порождает иные правовые последствия, чем прямое лишение наследства.

Если завещание, являясь основанием наследования, не может быть исполнено по причине отсутствия наследников по завещанию, отказа их от наследства, непринятия ими наследства либо по иным основаниям, к наследованию имущества (свободного от каких-либо завещательных распоряжений) призываются наследники по закону, не лишенные наследства, но о которых завещатель умолчал при совершении завещания.
Таким образом, умолчание, как неэффективный способ устранения от наследства, ограничивается лишь рамками наследования по завещанию. Прямое же волеизъявление о лишении наследства - действенный способ устранения кого-либо от наследования вообще, так как действие такого лишения не зависит от оснований, по которым будет осуществляться наследование.

Правовые последствия, связанные с лишением наследства, означают, что наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием.
Подназначение наследника в завещании представляет собой завещательное распоряжение под отлагательным условием, позволяющее расширить возможности завещателя в части назначения правопреемников по
своему усмотрению, обходя обстоятельства, не зависящие от воли завещателя.
По сути, подназначение наследника следует понимать как совершенное до открытия наследства назначение другого наследника взамен того наследника, который по каким-либо причинам окажется выбывшим из наследственного правопреемства. Подназначенным наследником может выступить любое лицо, как входящее, так и не входящее в круг наследников по закону, избираемое завещателем по правилам назначения наследника по завещанию.
В настоящее время подназначение наследника может быть предусмотрено в завещании для следующих случаев:
1) если до открытия наследства или одновременно с наследодателем умрет назначенный в завещании наследник;
2) если до открытия наследства или одновременно с наследодателем умрет наследник завещателя по закону;
3) если после открытия наследства умрет назначенный в завещании наследник, не успев принять наследство;
4) если после открытия наследства назначенный в завещании наследник не примет наследство по другим причинам, не связанным с его смертью до истечения срока принятия наследства, либо откажется от наследства;
5) если после открытия наследства умрет наследник завещателя по закону, не успев принять наследство;
6) если после открытия наследства наследник завещателя по закону не примет наследство по другим причинам, не связанным с его смертью до истечения срока принятия наследства, либо откажется от наследства;
7) если назначенный в завещании наследник или наследник завещателя по закону утратят возможность приобретения наследства по основаниям недостойное™ наследования, предусмотренным ст. 1117 ГК РФ.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что подназначение наследника предполагает не только дополнительные возможности для управления условиями наследования, но и сочетание наследования по закону с завещательными распоряжениями.
Свобода завещания предполагает также право завещателя каким угодно образом определить доли наследников в наследстве. Поэтому завещатель может распределить завещаемые имущественные объекты посредством конкретного указания, какие вещи (права) предназначены каждому из наследников, а также указать размер доли каждого из наследников во всем наследстве в целом либо в завещанной части наследства. Однако иногда завещатель вовсе не предусматривает ни пообъектного, ни долевого раздела всего наследства (его части) между потенциальными наследниками. Тем не менее данный факт не является пороком завещания и, как следствие, не препятствует его последующему исполнению.

В частности, выработанное нотариальной и судебной практикой правило о распределении завещанного имущества в равных долях между наследниками получило последующее закрепление в ст. 1122 ГК РФ, в соответствии с положениями которой имущество, завещанное без указания порядка его распределения между назначенными наследниками, считается завещанным в равных долях.
Специальные правила п. 2 ст. 1122 ГК РФ предусмотрены в отношении определения размера долей наследников и порядка использования завещанного имущества на случай, если завещана неделимая вещь и наследникам по завещанию предназначены части вещи без указания соотношения долей в праве собственности на нее. Такое завещание считается действительным и соответствующим закону, так как наследование является основанием возникновения общей собственности наследников на завещанную им неделимую вещь. Правовой же режим общей собственности на такую вещь устанавливается правилами от.

244-252 ГК РФ.
При анализе правил п. 2 от. 1122 ГК РФ следует учитывать положения от.

133 ГК РФ о том, что вещь является неделимой, если раздел в натуре изменяет ее назначение.
Однако законодатель не запрещает осуществлять раздел неделимой вещи в натуре, даже если назначение такой вещи в результате этого изменится. В соответствии с правилами от.

252 ГК РФ раздел допускается по соглашению участников общей собственности и по требованию одного из участников, однако с соблюдением правил о соразмерности требований раздела и его последствий.
Завещателю не запрещается указывать в завещании реальные части неделимой вещи, каждая из которых предназначена определенному наследнику, не определяя при этом, в какой доле завещано право на вещь каждому из наследников.
Пользование наследниками неделимой вещью, части которой были завещаны каждому из них в натуре, осуществляется в порядке, установленном в соответствии с указаниями завещателя.
В свидетельстве о праве на наследство на неделимую вещь, завещанную по частям в натуре, доли наследников, а также порядок пользования такой вещью, при согласии всех наследников, указываются в соответствии с правилами п. 2 ст. 1122 ГК РФ. Когда неделимой вещью выступает недвижимое имущество, на основании выданного нотариусом свидетельства о праве на наследство осуществляется государственная регистрация права общей собственности наследников на неделимую вещь и порядка пользования ею.

Порядок государственной регистрации такой вещи установлен Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - Закон о государственной регистрации прав).
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним представляет собой юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с ГК РФ. Государственная регистрация - это единственное доказательство существования зарегистрированного права, которое может быть оспорено только в судебном порядке (ст.

2 Закона о государственной регистрации прав). Факт государственной регистрации прав на недвижимое имущество сопровождается соответствующей записью о правах на каждый объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Дата государственной регистрации прав - это день внесения соответствующих записей о правах в Единый государственный реестр прав.
Федеральным органом исполнительной власти в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним является Федеральная регистрационная служба (далее - Росрегистрация)*(3).
Статья 4 Закона о государственной регистрации прав предусматривает обязательность государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Анализ действующего российского законодательства позволяет включить в перечень объектов недвижимости, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с Законом о государственной регистрации прав, в частности следующие объекты:
1) земельные участки;
2) участки недр;
3) здания, части зданий, в том числе нежилые помещения, части
помещений, жилые дома и их части, жилые дома с жилыми и нежилыми помещениями;
4) жилые дома на дачных участках с правом регистрации проживания в них, квартиры, их части, комнаты, служебные помещения, иные жилые помещения в жилых домах и других строениях, пригодные для постоянного и временного проживания, сооружения над и под землями;
5) объекты инженерной, транспортной инфраструктуры и благоустройства, сооружения и элементы инженерной инфраструктуры жилищной сферы;
6) дачи, садовые дома, гаражи и другие строения потребительского значения, жилые строения без права регистрации проживания в них и хозяйственные строения и сооружения на садовых участках;
7) некапитальные жилые строения и хозяйственные строения и сооружения на огородных участках;
8) предприятия как имущественные комплексы;
9) объекты незавершенного строительства, не являющиеся предметом действующего договора строительного подряда.
Согласно ст. 131 ГК РФ право собственности, а также другие вещные права на недвижимое имущество, ограничение этих прав, в том числе их возникновение, переход и прекращение, подлежат государственной регистрации органами по государственной регистрации прав в Едином государственном реестре прав. Государственной регистрации подлежат следующие права:
1) право собственности;
2) право хозяйственного ведения;
3) право оперативного управления;
4) право пожизненного наследуемого владения;
5) право постоянного пользования;
6) ипотека;
7) сервитуты;
8) иные права в случаях, прямо предусмотренных ГК РФ и иными законами РФ.
Рассматриваемый Закон о государственной регистрации прав в свете ст. 131, 164, 223 и других положений ГК РФ предписывает регистрировать как наличие, возникновение, прекращение, переход, ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество, так и сделки с ним.

Следует заметить, что действующее законодательство не содержит исчерпывающего перечня прав и сделок, подлежащих государственной регистрации.
Государственная регистрация сделки и (или) перехода права на недвижимость в результате данной сделки становится необходимой в случаях оформления таких видов сделок, как:
1) ипотека (ст. 339 ГК РФ);
2) залог, возникающий в силу закона (ст. 489, 587 ГК РФ);
3) купля-продажа жилого помещения, в том числе его части (ст. 558 ГК РФ);
4) мена жилых помещений, в том числе их частей (гл. 30, ст. 567 ГК РФ);
5) продажа предприятия как имущественного комплекса (ст. 560 ГК РФ);
6) отказ одаряемого принять в дар недвижимость до момента передачи ему дара в случае, когда договор дара зарегистрирован (ст. 573 ГК РФ);
7) дарение недвижимого имущества, в том числе его части (ст. 574 ГК РФ);
8) пожертвование недвижимости (ст. 574, 582 ГК РФ);
9) рента, предусматривающая передачу недвижимости (ст. 584 ГК РФ);
10) пожизненное содержание с иждивением, предусматривающее передачу недвижимости (ст. 584, 601 ГК РФ);
11) аренда здания или сооружения, их частей, если срок аренды более
одного года (ст. 651 ГК РФ);
12) аренда иного недвижимого имущества вне зависимости от срока аренды (ст. 609 ГК РФ);
13) договор аренды предприятия как имущественного комплекса (ст. 658 ГК
РФ);
14) уступка права (требования), основанного на сделке, подлежащей государственной регистрации (ст. 389 ГК РФ);
15) перевод долга по сделке, подлежащей государственной регистрации (ст. 391 ГК РФ);
16) соглашение об изменении и расторжении перечисленных выше договоров (ст. 452 ГК РФ);
17) передача жилых помещений в собственность граждан (ст. 7 Закона РФ от 04.07.1991 N 1541-1 О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации).
Законодательством России могут предусматриваться и иные виды сделок, при заключении которых требуется регистрация как самой сделки, так и последующего перехода права на недвижимое имущество.



Содержание раздела