d9e5a92d

Дееспособность и правоспособность сторон

Согласно ст. 42 СК РФ брачным договором, который может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего имущества супругов, они вправе:
1) изменить установленный законом режим совместной собственности;
2) установить режим совместной, долевой или раздельной собственности (как на все имущество супругов, так и на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов).
Распоряжаться имуществом, находящимся в общей долевой собственности, можно лишь при наличии согласия всех ее участников (п. 1 ст.

246 ГК РФ).
Распорядиться имуществом, находящимся в совместной собственности, можно лишь при наличии согласия всех участников, которое предполагается независимо от того, кем из участников совершается сделка по распоряжению имуществом (ст. 253 ГК РФ).
Кроме того, при проведении государственной регистрации сделки с недвижимым имуществом, находящимся в общей совместной собственности или приобретаемым в совместную собственность, перехода, ограничения (обременения) права на недвижимое имущество, находящееся в совместной собственности, рассматриваемые Рекомендации советуют учитывать, что правила гражданского оборота в отношении такого имущества могут устанавливаться не только ГК РФ, но и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Например:
1) ипотека на недвижимое имущество, находящееся в совместной собственности, устанавливается при наличии согласия на это всех собственников, которое должно быть дано в письменной форме, если иное не установлено федеральным законом (п. 1 ст. 7 Федерального закона от 16.07.1998 N 102-ФЗ Об ипотеке (залоге недвижимости);
2) если одним из супругов совершается сделка по распоряжению недвижимостью, требующая нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном законом порядке, то такому супругу необходимо получить
нотариально удостоверенное согласие другого супруга (от. 35 СК РФ).
Заявителям в представляемых заявлениях рекомендуется при государственной регистрации права общей долевой собственности:
1) указывать, что целью их обращения является проведение государственной регистрации права общей долевой собственности;
2) указывать размеры долей в праве общей долевой собственности, принадлежащих участникам общей долевой собственности (п. 8 Рекомендаций).
При государственной регистрации права общей совместной собственности рекомендуется в представляемых заявлениях дополнительно:
1) уточнять, что цель обращения - проведение государственной регистрации права общей совместной собственности;
2) указывать реквизиты документов, свидетельствующих о наличии брачных отношений, а также иных условий, с которыми закон связывает возникновение права общей совместной собственности (п. 8 Рекомендаций).
Согласно п. 1 ст. 24 Закона о государственной регистрации прав при продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу к заявлению о государственной регистрации заявителем также должны быть приложены документы, подтверждающие, что продавец доли известил в письменной форме остальных участников долевой собственности о намерении продать свою долю с указанием цены и других условий, на которых продает ее (п.

10 Рекомендаций).
Однако, если к заявлению о государственной регистрации заявитель не приложил документы, подтверждающие отказ остальных участников долевой собственности от покупки доли, государственный регистратор должен приостановить регистрацию до истечения месяца со дня извещения продавцом доли остальных участников долевой собственности, если на день подачи заявления о государственной регистрации такой срок не истек.
При государственной регистрации права общей совместной собственности рекомендуется требовать от заявителей представления документов, свидетельствующих о наличии условий, с которыми закон связывает возможность нахождения имущества на праве общей совместной собственности, например для супругов это свидетельство о заключении брака (ст. 30 Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ Об актах гражданского состояния (далее - Закон об актах гражданского состояния)).
Пункт 2 ст. 34 СК РФ определяет круг имущества, являющегося собственностью каждого из супругов, а также случаи, когда такое имущество может быть признано их совместной собственностью.
Как отмечалось выше, собственностью каждого из супругов признается имущество, принадлежавшее каждому из них до брака, а также вещи, полученные во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам. Под иными безвозмездными сделками понимают в первую очередь получение имущества в порядке безвозмездной приватизации (в случае приватизации квартиры одним из супругов), а также получение акций одним из супругов в результате акционирования предприятия в порядке его бесплатной приватизации.


На практике отграничить такое имущество от принадлежащего супругам на праве совместной собственности не составляет труда при условии, что имеются документы, подтверждающие время или обстоятельства его приобретения.
Зачастую практикам бывает трудно установить принадлежность имущества, полученного супругами в дар, в связи с тем, что не всегда понятно, имело ли место дарение в пользу обоих супругов или только одного из них. Обычно в таких случаях сомнение толкуется в пользу общности имущества.
Однако законодателем оказался неурегулированным вопрос о судьбе доходов, которые получены от использования раздельной собственности. Если в отношении имущества, приобретенного одним из супругов, например, до брака, можно смело утверждать, что оно является его собственностью, то по вопросу о судьбе доходов, которые приносит это имущество, у правоприменителей существуют разные точки зрения.
Из общего смысла режима совместной собственности можно прийти к выводу, что все доходы, полученные во время брака, в том числе и те, которые дает личная собственность, можно было бы отнести к совместной собственности супругов. Толкование же п. 2 ст.

34 СК РФ не позволяет сделать такого вывода, так как доходы, полученные одним из супругов от использования его раздельной собственности, вряд ли могут быть отнесены к имуществу, нажитому супругами во время брака.
Приобретенные во время брака, но служащие удовлетворению личных потребностей одного из супругов вещи индивидуального пользования признаются собственностью того из супругов, который ими пользовался, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, которые ГК РФ и СК РФ (п. 2 ст.

36) относят к совместной собственности супругов. Часто на практике порождает сложности разграничение предметов роскоши и вещей индивидуального пользования, не попадающих в эту категорию.
Вместе с тем не всегда является достаточным для решения спора по существу единственный существующий в законе критерий - принадлежность имущества к вещам индивидуального пользования. Определяя судьбу той или иной вещи, правоприменителю следует учитывать уровень жизни семьи, ведь к предметам роскоши необходимо относить вещи, хотя и служащие для индивидуального пользования, но предназначенные для удовлетворения повышенных потребностей.
Суд вправе при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что в течение брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость имущества, принадлежащего одному из супругов (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и т.п.), признать имущество, являющееся собственностью одного из супругов, их совместной собственностью. В отличие от КоБС (ч.

3 ст. 22) ГК РФ поясняет, что вложения, увеличивающие стоимость имущества, должны быть сделаны либо за счет общего имущества, либо за счет личного имущества другого супруга. СК РФ, помимо того, позволил признать имущество одного из супругов совместной собственностью супругов, в том числе и в случае, если вложения, значительно увеличившие стоимость этого имущества, были произведены за счет труда одного из супругов (ст.

37 СК РФ).
Определяя степень участия одного из супругов в собственности другого, суды, как правило, руководствуются прежде всего соотношением стоимости этого имущества до и после произведенных ими затрат. Например, рассматривая спорный вопрос, связанный с правом собственности на жилое помещение, стоимость которого увеличилась в полтора раза в результате капитального ремонта, произведенного супругами, одним из судов был установлен следующий факт. Супруг, участвовавший в капитальном ремонте помещения, принадлежащего другому супругу, имеет право претендовать на признание общей собственностью лишь той части помещения, которая соответствует по стоимости произведенным супругом улучшениям.

В этой связи супруг, произведший улучшения, не может требовать раздела всего жилого помещения в равных долях.
Гражданский кодекс Российской Федерации также предоставляет супругам право решить по их усмотрению вопрос об участии одного из супругов в
собственности другого.
Если говорить об определении долей каждого из супругов в общем имуществе при его разделе, а также порядке такого раздела, ГК РФ отсылает к законодательству о браке и семье. Однако в настоящее время правильнее говорить о семейном законодательстве, так как отменен КоБС РСФСР и введен в действие СК РФ.
Семейный кодекс Российской Федерации, как и ранее действовавший КоБС РСФСР, предусматривает, что в случае раздела имущества, являющегося совместной собственностью супругов, их доли признаются су дом равными, если иное не предусмотрено договором между супругами (данная оговорка отсутствовала в КоБС РСФСР). Однако за судом остается право отступить от этого правила, если учитываются права и законные интересы несовершеннолетних детей либо законные интересы одного из супругов. В СК РФ специально предусмотрена оговорка о праве суда отступить от правила равенства долей супругов, если один из них не получал каких-либо доходов по неуважительным причинам либо нерационально использовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи.

При этом в судебном решении такое отступление должно быть не только обосновано, но и достаточно аргументировано.
Рассматривая дела о разделе имущества, являющегося совместной собственностью супругов, суд вправе признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания при прекращении семейных отношений, собственностью каждого из них (п. 4 ст.

38 СК РФ).
В случае если брак супругов расторгнут, любой из них вправе предъявить имущественные требования в течение трех лет (срок исковой давности, установленный п. 7 ст. 38 СК РФ).

В п. 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 05.11.1998 N 15 (в ред. от 06.02.2007)*(1) разъяснено, что течение данного срока следует исчислять не со времени прекращения брака (дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния при расторжении брака в органах записи актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде - дня вступления в законную силу решения), а со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (п. 1 ст.

200 ГК РФ).
Учитывая современную действительность, можно предположить, что, пока брачный договор действует как необязательная форма соглашения между супругами, он не получит достаточно широкого распространения в России. Такое предположение в особенности касается заключения браков между молодыми людьми, не имеющими достаточного имущества и крупных денежных и прочих материальных сбережений. Поэтому логичен вывод о том, что заключать брачный договор будут по большей части состоятельные граждане.

Описанный порядок принят и в большинстве зарубежных стран, где такое регулирование имущественных отношений между супругами установлено давно, но фактически имеет ограниченное применение.
Из приведенного выше определения брачного договора можно выделить предмет брачного договора - это имущественные отношения между супругами. Поэтому какие-либо иные семейные и личные неимущественные отношения брачным договором регулироваться не могут.
По сути, брачный договор можно отнести к одной из разновидностей гражданско-правовых договоров (в силу описанной выше взаимосвязи гражданского и семейного законодательства), направленных как на установление, так и на изменение правового режима имущества. Так, в соответствии со ст.

420 ГК РФ договор - это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. В связи с этим брачный договор обязательно должен отвечать всем требованиям, предъявляемым ГК РФ к гражданско-правовым договорам, в частности:
1) дееспособность и правоспособность сторон;
2) свободное волеизъявление сторон;
3) законность содержания брачного договора;
4) соблюдение установленной законом формы договора.
Более того, не только заключение, но и изменение, расторжение брачного договора должно производиться в порядке, предусмотренном ГК РФ для изменения и расторжения обычного гражданско-правового договора. Несмотря на довольно ощутимое сходство с договором гражданско-правовым, брачный договор обладает определенной спецификой, которая и нашла свое закрепление в ныне действующем СК РФ.

В общих чертах специфика брачного договора заключается в его субъектном составе, времени заключения, предмете и содержании.
Теперь подробнее остановимся на общих требованиях, предъявляемых ГК РФ к гражданско-правовым сделкам.

Дееспособность и правоспособность сторон

В соответствии со ст. 60 Конституции России совершеннолетие (полная дееспособность) гражданина в Российской Федерации наступает в возрасте 18 лет.

Именно с наступлением данного возраста у человека появляется возможность осуществлять свои права и выполнять обязанности в полном объеме.
В сущности, данная статья Конституции России характеризует правосубъектность (право выступать субъектом правоотношений) гражданина Российской Федерации, то есть такое особое правовое качество личности, основу которого составляет свобода воли человека.
В широком смысле под правосубъектностью понимается закрепленная законом способность личности иметь права, свободы, законные интересы и нести обязанности. Осуществлять свои права и интересы, а также отвечать за их неправомерную реализацию личность вправе как самостоятельно (лично), так и через законных представителей.
Кроме того, правосубъектность можно представить в виде единства трех ее структурных элементов - правоспособности, дееспособности, деликтоспособности.
Под правоспособностью понимается признанная законом способность гражданина иметь права и нести обязанности.
Под дееспособностью понимается признанная законом способность гражданина совершать те или иные правомерные действия, направленные на приобретение, осуществление, изменение или прекращение прав (обязанностей).
Под деликтоспособностью понимается признанная законом способность гражданина нести правовую ответственность за совершение деликтов (правонарушений).
Правосубъектность - это реальное правовое явление, которое носит отраслевой характер. Так, в российском праве различают конституционную, гражданскую, административную, трудовую и иные виды правосубъектности личности.

Это говорит о том, что гражданин способен иметь и реализовать конкретные (в соответствии с отраслями российского права) права, обязанности и законные интересы.
Отраслевая правосубъектность гражданина, как правило, имеет свои специальные виды. Так, кроме общей конституционной правосубъектности, есть еще и избирательная правосубъектность, а именно:
1) депутатом Государственной Думы Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации по достижении им 21 года (ст. 97 Конституции России);
2) Президентом России может быть избран гражданин Российской Федерации по достижении им 35 лет (ст. 81 Конституции России).
Применительно к семейному праву можно говорить о брачной правосубъектности.
Однако из общего правила о наступлении совершеннолетия в 18 лет могут быть исключения. Так, например, законодатель разрешает вступление в брак лицу, не достигшему 18 лет, и с этого момента гражданин приобретает правосубъектность в полном объеме (ст.

21 ГК РФ).
По вопросу о соотношении дееспособности и правоспособности следует сказать, что в некоторых отраслях и институтах российского права несовершеннолетние и невменяемые могут быть правоспособными, но не дееспособными (и деликтоспособными) либо быть ограничены в дееспособности (и деликтоспособности). Законные представители осуществляют права и несут обязанности правоспособной личности на основе закона.

При таких обстоятельствах правоспособность гражданина (при отсутствии его собственной дееспособности) дополняется дееспособностью другого лица (законного представителя).
Однако, если гражданин лишен дееспособности или в ней существенно ограничен, это вовсе не означает лишения или ограничения его правосубъектности в целом, так как правоспособность одного лица дополняется дееспособностью другого лица, выступающего от имени и в интересах правоспособного лица.
Только судом может быть признан полностью недееспособным совершеннолетний гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими. В этих случаях над ним устанавливается опека, которая подлежит отмене также исключительно по решению суда.
Гражданин может быть ограничен в дееспособности только в случаях, предусмотренных законом, и по решению суда. Например, над гражданином, злоупотребляющим спиртными напитками или наркотическими веществами, если он ставит свою семью в тяжелое материальное положение, по решению суда устанавливается попечительство (ст. 30 ГК РФ).

По решению же суда попечительство и отменяется.
В соответствии со ст. 17 ГК РФ гражданская правоспособность
представляет собой общую способность гражданина быть носителем гражданских прав и обязанностей как предусмотренных, так и не предусмотренных российским законодательством. Правоспособность гражданина - это предпосылка обладания конкретными субъективными правами, которые возникают лишь при наличии определенных юридических фактов (действий и событий).
Правоспособность в широком смысле представляет собой особое субъективное право, которое защищается российским государством от любых противоправных посягательств, прежде всего от попыток воспрепятствовать гражданину в осуществлении его правоспособности (ст. 22 ГК РФ).
Все граждане Российской Федерации обладают гражданской правоспособностью.
Законодателем предусмотрена равная для всех граждан России правоспособность. Положение о равной правоспособности всех граждан основано на от.

19 Конституции России, гарантирующей равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Часть 2 ст. 17 Конституции России устанавливает, что основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.
Кроме того, гражданская правоспособность находится вне зависимости от возраста, состояния здоровья, социального статуса гражданина. Иными словами, правоспособность является его неотъемлемым правом и в том случае, когда он способен самостоятельно (собственными действиями) приобретать и осуществлять права и нести обязанности, и в том, когда он не способен действовать самостоятельно (в силу возраста или состояния здоровья).
Закон запрещает нарушение принципа равенства правоспособности посредством лишения или ограничения последней (ст. 22 ГК РФ).
Правоспособность гражданина возникает с момента его рождения и прекращается со смертью гражданина, зарегистрированной в установленном законом порядке. Правоспособность прекращается также в случае объявления гражданина умершим, если имеются обстоятельства и соблюдены условия, перечисленные в ст.

45 ГК РФ (ведь объявление гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина).
Переход России к рыночным отношениям привел к изменению экономической ситуации, и это не могло не отразиться на содержании правоспособности граждан, значительно расширенной в ст. 18 ГК РФ по сравнению со ст.

10 ГК РСФСР.
В рамках гражданской правоспособности граждане могут:
1) иметь имущество на праве собственности;
2) наследовать и завещать имущество;
3) заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью;
4) создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами;
5) совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах;
6) избирать место жительства;
7) иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности;
8) иметь иные имущественные и личные неимущественные права.
Приведенный выше перечень прав, которые и составляют содержание
правоспособности граждан, состоит из наиболее важных (социально значимых) гражданских прав. Однако данный перечень не является исчерпывающим, поскольку помимо гражданских прав и обязанностей, которые возникают из оснований, предусмотренных законом (иными правовыми актами), гражданские права и обязанности могут возникать также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или иными актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности (п.

1 ст. 8 ГК РФ).
В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают:
1) из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему;
2) из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей;
3) из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности;
4) в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом;
5) в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности;
6) вследствие причинения вреда другому лицу;
7) вследствие неосновательного обогащения;
8) вследствие иных действий граждан и юридических лиц;
9) вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий.
Ведущую роль в содержании понятия правоспособности занимает право собственности гражданина на имущество. Так, благодаря данному праву граждане могут иметь в собственности любое имущество (исключение составляют лишь отдельные его виды, специально оговоренные в законе).

Законом не ограничиваются ни количество, ни стоимость имущества, находящегося в собственности граждан. Исключением могут служить лишь случаи, когда ограничения установлены федеральным законом с целью защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности российского государства (абз. 2 п. 2 ст.

1, п. 1,2 ст. 213 ГК РФ).
Распоряжение - одно из основных правомочий собственника. Упрочению имущественных отношений в обществе способствует возможность распорядиться имуществом на случай смерти по своему усмотрению, равно как и возможность приумножить свою собственность, приняв наследство.
Новыми составляющими правоспособности стали:
1) возможность заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью (абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ);
2) возможность создавать юридические лица самостоятельно или совместно сдругими гражданами и юридическими лицами;
3) возможность совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах.
Нарушение или препятствование осуществлению гражданином данных возможностей наказуемо. Так, воспрепятствование законной
предпринимательской деятельности является уголовно наказуемым деянием (ст. 169 УК РФ).
Все перечисленные выше составляющие правоспособности предоставляют гражданину, во-первых, широкие возможности активно участвовать в гражданском обороте, во-вторых, являются гарантией стабильности таких возможностей.
Никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом (ст. 22 ГК РФ).



Содержание раздела