d9e5a92d

КАК ПРИОБРЕСТИ И ЗАЩИТИТЬ НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВА?

1) передается нотариусу через другое лицо, у которого нет соответствующей доверенности. Причем правила п. 2 ст. 1159 ГК РФ распространяются на случаи передачи заявления через юридическое лицо (например, через руководителя организации);
2) посылаются по почте.
В таком заявлении подпись наследника должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом органа исполнительной власти, совершающим нотариальные действия, или должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации за рубежом либо лицом, уполномоченным удостоверять доверенности, приравненные в соответствии с п. 3 ст. 185 ГК РФ к нотариальным (например, командиром воинской части, начальником места лишения свободы).
Отказ от наследства через представителя возможен, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законного представителя от наследства доверенность не требуется. Особенности этих правил состоят в том, что:
1) они применяются, если наследник отказывается от наследства не лично, а через представителя. При этом не любое лицо считается представителем, а только уполномоченное доверенностью;
2) доверенность, выдаваемая наследником своему представителю (упомянутая в п. 3 ст. 1159 ГК РФ), должна:
а) быть удостоверена в соответствии с правилами ст. 185 ГК РФ;
6) иметь прямое указание на то, что представитель полномочен заявить (от имени наследника) об отказе от наследства. Такую доверенность можно выдать юридическому лицу, поскольку это не противоречит правилам ст. 1159 ГК РФ;
3) лишь законные представители наследника могут отказаться от наследства, не имея доверенности.
Отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного отказа в силу ст. 1160 ГК РФ.

Отказополучатель - это лицо, в пользу которого наследодатель возложил на одного или нескольких наследников по завещанию (а в ряде случаев - на наследников по закону) исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера. Отказополучатели при этом приобретают право требовать исполнения этой обязанности (т.е. завещательного отказа).
Распоряжение о легате (об исполнении наследником какой-либо имущественной обязанности в пользу указанного лица) может содержаться в завещании в соответствии с принципом свободы завещания в силу ст. 1119 ГК РФ.
Отказополучатель (легатарий) может получать имущество наследодателя, но не непосредственно, а от наследника, ставшего обладателем этого имущества. Поэтому отношения между наследодателем и легатарием не могут быть квалифицированы как наследственные; эти отношения являются обязательственными. Данное обязательство возникает вследствие воли наследодателя, выраженной завещанием, и воли наследника, выраженной актом принятия наследства .
Положения ст. 1160 ГК РФ дополняют положения ст.

1137 ГК РФ, устанавливая порядок отказа от получения завещательного отказа (легата).

Порядок исполнения данного обязательства имеет значительную специфику. Так, в отличие от большинства обязательств данное не может быть исполнено третьему лицу, поскольку п. 1 ст. 1160 ГК РФ устанавливает недопустимость отказа от легата в пользу третьего лица.

Из этого следует вывод: право легатария тесно связано с его личностью (воля наследодателя была направлена именно на то, чтобы завещательный отказ получило лично указанное им лицо).

Кроме того, легатарий не может требовать исполнения наследником завещательного отказа с какими-либо условиями и оговорками - подобные требования могут быть квалифицированы как отказ от легата. Отказ (как и исполнение легата) может быть только безусловным и безоговорочным, о чем прямо сказано в п. 1 ст.

1160 ГК РФ.

Соответственно, легатарий имеет полное право легат не принимать. При отказе легатария от легата наследник освобождается от исполнения легата, за исключением ситуаций, когда наследодатель осуществил подназначение легатария на случаи, если легатарий умер до открытия наследства; отказался от получения легата; потребовал в течение трех лет со дня открытия наследства исполнения легата; оказался недостойным отказополучателем (ст.

1138 ГК РФ).
Подназначение отказополучателя означает наличие воли наследодателя на исполнение отказа определенному субъекту, если первому субъекту отказ исполнить не удастся. Как отмечалось, вопрос о возможности подназначения нескольких отказополучателей является дискуссионным.
В случае, когда отказополучатель является одновременно наследником, его право, предусмотренное ст. 1160 ГК РФ, не зависит от его права принять наследство или отказаться от него.

В этом случае по воле наследодателя один наследник получает обязательственное право требования к другому наследнику. Очевидно, что указанное обязательственное право требования не связано с теми правами, которые этот же субъект имеет как наследник (право принятия или отказа от наследства).



Именно поэтому п. 2 ст.

1160 ГК РФ устанавливает, что право отказополучателя, являющегося наследником, не зависит от его права принять наследство либо отказаться от него. На действительность обязательства, связанного с исполнением легата, действия легатария как наследника не влияют.
Отказ от получения завещательного отказа не является отказом от принятия наследства, и наоборот. Точно так же отсутствует взаимосвязь между получением завещательного отказа и принятием наследства.

Что же касается права на получение завещательного отказа, то оно возникает у легатария в момент открытия наследства, причем для его возникновения никаких действий с его стороны не требуется.
Именно поэтому право отказополучателя на получение завещательного отказа, как, впрочем, и право на отказ от него, совершенно не зависит от того, принял ли он, будучи одновременно и наследником, причитающееся ему наследство или отказался от него. Иными словами, принятие наследником наследства вовсе не означает, что он согласился на получение завещательного отказа (этого от него и не требуется), как и, с другой стороны, отказ наследника от наследства вовсе не означает, что он отказался тем самым от получения завещательного отказа.
Таким образом, в тех случаях, когда наследник призывается к наследованию по нескольким основаниям, принятие им наследства, как и отказ от наследства без указания на то, по каким основаниям наследство принято или по каким основаниям имеет место отказ от наследства, означает, что наследство принято или произошел отказ от наследства по всем основаниям. В случае же, когда одно и то же лицо является одновременно и отказополучателем, и наследником, действует иное правило - право отказополучателя на получение завещательного отказа не зависит от его права как наследника принять наследство или отказаться от него.

Глава 6. КАК ПРИОБРЕСТИ И ЗАЩИТИТЬ НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВА?


Осуществление наследственных прав
Для рассмотрения вопроса об осуществлении наследственных прав в первую очередь необходимо уяснить структуру наследственного правоотношения.
Как и любое правоотношение, наследственное правоотношение складывается из субъектов, объекта правоотношения (наследуемое имущество) и конкретных прав и обязанностей (содержание правоотношения).
К субъектам наследственного правоотношения относятся прежде всего наследники, призванные к наследованию.
Одной из центральных фигур в наследственном праве является наследодатель. Наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является.

Тем не менее если речь идет о наследовании по завещанию, то от установления подлинной, юридически бездефектной воли наследодателя зависит, к кому перейдет наследство и как оно будет распределено. Поскольку завещание - односторонняя сделка, к нему предъявляются все те требования, которые предусмотрены законом для признания сделок действительными.

На момент составления завещания наследодатель должен обладать дееспособностью в полном объеме. Завещание не может быть совершено не только недееспособным гражданином, но и гражданином, который на момент совершения завещания обладает лишь частичной или ограниченной дееспособностью. Так, несовершеннолетний не может совершить завещание и в отношении заработанных им средств.

В то же время на общих основаниях могут совершить завещание лица, которые в установленном порядке вступили в брак до достижения 18 лет, а также эмансипированные лица.

Может быть признано недействительным завещание, совершенное лицом, которое на момент его совершения не отдавало отчет в своих действиях или не могло ими руководить. Если лицо, совершившее завещание, будучи полностью дееспособным, впоследствии становится недееспособным, то, как уже указывалось выше, это обстоятельство само по себе не влияет на юридическую силу ранее совершенного завещания.

Более того, указанное лицо лишается возможности отменять или изменить ранее совершенное завещание.
При наследовании по закону не имеет значения, был ли наследодатель дееспособен или нет (наследство может открыться и после смерти душевнобольного). Необходимо, однако, установить, умер ли наследодатель.

Иногда могут иметь значение и причины смерти (например, для отстранения от наследования недостойных наследников).
Наследодателем может выступать только физическое лицо, будь то гражданин Российской Федерации, иностранец, бипатрид (лицо с двумя гражданствами) или апатрид (лицо без гражданства). Ни одна социальная общность независимо от того, является ли она юридическим лицом или нет, наследодателем не может быть.
Универсальное правопреемство, которое происходит при реорганизации юридического лица, разумеется, не относится к наследственному правопреемству, хотя в быту нередко можно услышать, что вновь образованное юридическое лицо унаследовало долги своего предшественника (например, к акционерному обществу перешли долги унитарного предприятия, на базе которого оно образовано).
Статья 1116 ГК РФ определяет круг лиц, которые могут призываться к наследованию и, соответственно, при соблюдении определенных условий получить статус наследников. В числе возможных наследников названы: граждане, юридические лица, РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства, международные организации.

Сюда должны быть включены также иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица, в отношении которых применяются, как это установлено в ст. 2 ГК РФ, правила гражданского законодательства, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Казалось бы, определить круг наследников, призываемых к наследованию, труда не составляет. Это, однако, не так.

Начать с того, что закон допускает призвание к наследованию не только граждан, находящихся в живых в день открытия наследства, но и тех, кто был зачат при жизни наследодателя и родился живым после открытия наследства, т.е. уже после смерти наследодателя.
Субъектный состав наследственного правоотношения может претерпеть и другие изменения. Юридические факты, вызывающие эти изменения, могут относиться как к событиям, так и к действиям.

Это и смерть наследника, не успевшего принять наследство, и его отказ от наследства, причем как без указания, так и с указанием лица, в пользу которого происходит отказ от наследства, и призвание к наследованию наследников последующих очередей либо подназначенного наследника и многие другие. Граждане призываются к наследованию как по закону, так и по завещанию, независимо от того, являются ли они дееспособными, недееспособными, частично или ограниченно дееспособными.

Иностранцы и лица без гражданства (так называемые апатриды) призываются к наследованию на общих основаниях с гражданами РФ, если иное не установлено законами РФ либо не применяется в виде реторсии, т.е. в ответ на ограничения, установленные соответствующим иностранным государством в отношении наследственных прав российских граждан.
Что же касается юридических лиц, то они могут быть наследниками только по завещанию. При этом наследниками могут быть и иностранные юридические лица. Для призвания юридического лица к наследованию необходимо, чтобы оно существовало как юридическое лицо на день открытия наследства.

Для призвания юридического лица к наследованию не имеет значения, наделяется ли оно общей или специальной правоспособностью, является ли коммерческой или некоммерческой организацией.

В настоящее время не должна вызывать никаких сомнений возможность совершения завещания в пользу религиозной организации (например, храма, монастыря или иного духовного учреждения) независимо от того, о какой конфессии идет речь (православной, мусульманской или какой-то иной). Но если завещание совершено в пользу секты, не признанной юридическим лицом по российскому законодательству и проповедующей взгляды, не совместимые с основными началами человеческого общежития (например, призывающей членов секты к совершению массовых актов самоубийства), то, хотя бы эта секта и была зарегистрирована в иностранном государстве как юридическое лицо, завещание в ее пользу российским судом может быть признано недействительным со ссылкой на противоречие основам правопорядка (оговорка о публичном порядке).
Не могут призываться к наследованию недостойные наследники.
Наследственное правоотношение возникает по поводу наследства, поэтому объектом наследственного правоотношения на всех стадиях его развития является наследство. На всех стадиях развития наследственного правоотношения право воздействует на поведение людей.

На первой стадии это действия по принятию наследства или отказу от него, на второй стадии - по оформлению наследственных прав, разделу наследства, исполнению вытекающих из принятия наследства обязанностей и т.д. Но в конечном счете эти действия совершаются по поводу наследства.

Если бы наследства вообще не было, то совершение указанных действий было бы лишено смысла, поэтому наследство можно считать объектом (предметом) наследственного правоотношения на всех стадиях его развития.
В своем развитии наследственное правоотношение проходит два этапа.
Первый этап начинается с момента открытия наследства, т.е. с момента смерти наследодателя, когда наследник (наследники) призывается к наследованию. В этот момент на стороне наследника, призванного к наследованию, возникает право на принятие наследства.

Содержание этого права сводится к предоставленной наследнику возможности принять наследство или отказаться от него.

Этому праву противостоит, с одной стороны, обязанность всякого и каждого не препятствовать наследнику в свободном осуществлении его права, а с другой - обязанность соответствующих лиц и органов оказать наследнику необходимое содействие в осуществлении этого права. Так, органы загса обязаны выдать наследнику свидетельство о смерти наследодателя, жилищные органы - справку о месте жительства наследодателя, нотариальный орган по месту открытия наследства обязан принять у наследника заявление о том, что наследник принимает наследство, и т.д.
Итак, для приобретения наследства наследник должен его принять. Единственное исключение из этого общего правила сделано для случаев перехода наследственного имущества как выморочного в собственность Российской Федерации в порядке наследования по закону (ст.

1151 ГК РФ).

В этих случаях со стороны РФ в лице соответствующих органов особого акта принятия наследства для приобретения наследства не требуется.
Из принципа универсальности наследственного правопреемства вытекает, что актом принятия наследства охватывается все наследство, причитающееся наследнику, который его принял, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось.
В тех случаях, когда наследник призван к наследованию одновременно по нескольким основаниям, он может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, либо по нескольким из них, либо по всем основаниям. При этом не имеет значения, призван ли наследник к наследованию непосредственно в результате открытия наследства либо в результате присоединения к открытию наследства каких-либо дополнительных юридических фактов (например, в порядке наследственной трансмиссии или призвания к наследованию подназначенного наследника).
В то же время принятие наследства под условием не допускается. Так, наследник не может принять наследство под условием того, что сын наследодателя, лишенный наследства, женится на дочери наследника, с тем чтобы передать молодоженам унаследованное им имущество.
Принятие наследства под условием не допускается вследствие того, что в момент принятия наследства неизвестно, наступит условие или нет, причем наступление или ненаступление условия неподконтрольно воле наследника. Приобретение наследства под условием (как и отказ от наследства под условием - ст.

1158 ГК РФ) означало бы, что наследство находилось бы в подвешенном состоянии, не подконтрольном воле наследника.
Не допускается принятие наследства и с оговорками. Как уже отмечалось, наследник, призванный к наследованию по нескольким основаниям, может принять наследство по всем этим основаниям, либо по нескольким из них, либо только по одному из них.

Но какой бы выбор он ни сделал, он не может принять лишь часть того, что он может унаследовать по основанию, по которому призван к наследованию. Если отец завещал сыну дом и библиотеку, а остальное имущество осталось незавещанным и к его наследованию призываются наследники по закону, в том числе и сын завещателя, то сын может принять наследство, причитающееся ему по обоим основаниям, отказаться от наследства по обоим основаниям, в том числе и в пользу других наследников того же наследодателя, принять или не принять наследство по одному из указанных оснований, но он не может принять по наследству библиотеку, отказавшись от наследования дома.

Вместе с тем принятие наследником библиотеки (он перевозит ее в свою квартиру) означает и принятие им по наследству дома.
Если наследник подает в нотариальную контору заявление о согласии унаследовать библиотеку и об отказе унаследовать дом, то это заявление в части отказа унаследовать дом согласно п. п. 1 и 2 ст. 1152 и п. 3 ст.

1558 ГК РФ не имеет юридической силы.

В указанных случаях нотариус обязан разъяснить наследнику юридическую дефектность составленного заявления.
В тех случаях, когда к наследованию призывается не один, а несколько наследников, каждый из них сам принимает за себя наследство. Иными словами, наследник не может принять наследство за других наследников, если только не уполномочен на то доверенностью либо в силу закона (п.

1 ст. 1153 ГК РФ).
Акт принятия наследства носит универсальный, безусловный, безоговорочный и за исключением случая, предусмотренного п. 2 ст. 1157 ГК РФ, бесповоротный характер.

Помимо этого, п. 4 ст. 1152 ГК РФ придает акту принятия наследства обратную силу, поскольку принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства.

Из этого следует, что наследство с момента открытия наследства до его принятия наследником никому не принадлежит. В противном случае акту принятия наследства незачем, да и нельзя было бы придавать обратную силу.

Законодатель отнюдь не случайно указывает на то, что принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства, не прибегая к формулировке: принятое наследство принадлежит наследнику со дня открытия наследства. Такое наследство с момента открытия наследства до принятия его наследниками по традиции, идущей со времен римского права, называется лежачим наследством.
Право на принятие наследства отличается значительным своеобразием. По своей юридической природе оно относится к числу прав, содержание которых сводится к образованию другого права (права на правообразование), что в какой-то мере сближает его с элементами правоспособности.

Наследственное правоотношение на данном этапе своего развития строится по типу абсолютного правоотношения, поскольку право на принятие наследства корреспондирует с обязанностью всякого и каждого не препятствовать наследнику в осуществлении этого права.
Первый этап развития наследственного правоотношения для наследника, призванного к наследованию, завершается в тот момент, когда право на принятие наследства так или иначе реализуется, т.е. когда наследник либо принимает наследство, либо не принимает его, тем или иным способом отказывается от него.
Если наследник принимает наследство, то для него наступает второй этап в развитии наследственного правоотношения, который длится до тех пор, пока не будет определена судьба наследственного имущества (например, путем раздела его между наследниками), не произойдет оформление наследственных прав и т.д. В результате принятия наследства у наследника возникает право на наследство, которое в зависимости от того, что входит в состав наследства, в свою очередь, распадается на ряд прав (правомочий).

Это может быть и право собственности на ту или иную вещь, и обязательственное право, если наследодатель был кредитором в обязательстве, и личное неимущественное право (например, право на опубликование произведения, автором которого является наследодатель, но которое при его жизни опубликовано не было).

В силу универсальности наследственного правопреемства, которое означает преемство не только в правах, но и в обязанностях, наследник заступает место наследодателя и в таких правоотношениях, в которых наследодатель был обязанным лицом. На данном этапе развития наследственного правоотношения нельзя однозначно ответить на вопрос, носит ли оно абсолютный или относительный характер, является ли имущественным или неимущественным.
Если же наследник, призванный к наследованию, отказался от наследства (например, подал в нотариальную контору заявление об отказе от наследства или не совершил никаких действий, свидетельствующих о принятии наследства), то он из наследственного правоотношения выбывает, для него указанное правоотношение во второй этап своего развития не переходит. В то же время отказ наследника от принятия наследства влечет целый ряд правовых последствий.
Наследственное имущество может перейти по праву наследования к государству, может произойти приращение наследственных долей, призвание к наследованию наследников последующих очередей или подназначенного наследника и т.д.
Таким образом, в результате принятия наследства наследник становится участником самых различных по своей юридической природе правоотношений, выступая в них и как носитель прав, и как носитель обязанностей. Он может оказаться в правоотношениях с другими наследниками (по крайней мере, до раздела наследства), финансовыми и налоговыми органами, органами по регистрации прав на недвижимость, земельным ресурсам и землеустройству и множеством других служб самого различного уровня, имеющих касательство к наследству.
Наследственная трансмиссия. Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано - к его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия).

Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника.
Положения о наследственной трансмиссии имеют огромное значение для наследственного права, поскольку при их отсутствии наследование осуществлялось бы совсем иначе. Например, наследодатель, имеющий брата и женатого сына, умер 10 января 2000 г.; его сын умер 12 января того же года, не успев принять наследство.

По нормам о наследственной трансмиссии право на получение наследства перейдет к жене умершего наследника.

Если бы нормы о трансмиссии отсутствовали, то вследствие непринятия наследства сыном имущество перешло бы к брату наследодателя (наследнику второй очереди).
В отношениях наследственной трансмиссии участвуют наследодатель; наследник, умерший, не успевший принять наследство (трансмиттент); его наследник (трансмиссар). И трансмиттент, и трансмиссар могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию.
Продолжая приведенный пример, предположим, что было завещание наследника (трансмиттента), в котором все свое имущество он оставлял другу. В этом случае трансмиссар будет наследником по завещанию, а трансмиттент - по закону.
Наследственная трансмиссия имеет место, только если в завещании не указан подназначенный наследник (ст. 1121 ГК РФ).

Если наследодатель не желает, чтобы его имущество перешло к наследникам наследника (скажем, к жене сына наследодатель относится негативно), он может подназначить другого наследника.



Содержание раздела